Авторские права на программы для ЭВМ

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Авторские права на программы для ЭВМ». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Например, проектная команда включает технического директора, менеджера проекта, программистов, дизайнеров, и тестировщиков, Идея программы принадлежит владельцу компании, который определяет функциональные требования к результату. Кого из них считать авторами программного обеспечения, созданного совместными усилиями?

Автор идеи и руководитель не всегда автор программы

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты (п.5 ст.1259 ГК РФ). Поэтому разработка бизнес-логики, как идеи, не относится к «творческому вкладу» в создание программы для ЭВМ и влечет возникновение авторского права на программный продукт у автора идеи.

Аналогичным образом лица, оказывающие техническую, консультационную, организационную, материальную помощь, либо осуществляющие контроль за выполнением работ по созданию ПО не признаются авторами созданной программы (п.1 ст.1228 ГК РФ).

Однако если автор идеи подробно опишет эту бизнес-логику в виде технического задания на создание ПО, такое ТЗ можно отнести к подготовительным материалам, полученным в ходе разработки программы. В результате автор идеи может считаться одним из соавторов такой программы. В других случаях включение автора идеи в список соавторов, например при регистрации ПО, можно оспорить.

Ответственность при нарушении авторского права

На территории России действует несколько законодательных актов, регулирующих возникновение и форму ответственности за нарушения в сфере авторского права.

Статья 146 «Нарушение авторских и смежных прав» Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за присвоение авторства и за нелегальное распространение в коммерческих целях копий охраняемых объектов, если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю В случае плагиата нарушителю полагается штраф в размере до 200 000 рублей, либо до 480 часов общественных работ, либо арест на срок до шести месяцев. Хранение, распространение и продажа контрафакта являются более серьезным нарушением: штраф составляет до 200 000 рублей, срок лишения свободы – до 2 лет.

Отягчающими обстоятельствами являются совершение преступления по предварительному сговору, в особо крупном размере (когда сумма убытков правообладателя достигает одного миллиона рублей) или с использованием служебного положения. В таком случае штраф может составить до 500 000 рублей, а срок лишения свободы – до 6 лет.

Статья 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» Кодекса РФ об административных правонарушениях также предусматривает ответственность за незаконное коммерческое использование произведений. Сумма штрафа для физических лиц составляет до 2000 рублей, должностных лиц – до 20 000 рублей, а юридических – до 40 000 рублей. Естественно, контрафактный товар конфискуется.

В Гражданском кодексе РФ защита исключительных прав авторов и правообладателей установлена статьями 12, 1250, 1252, 1253, 1301 и 1302.

Защитить авторские права — Эльба

Привычный контент — тексты, фото, видео, дизайн и программы — это произведения. Создателям произведений принадлежат авторские права: указывать своё имя, получать деньги за публикацию и некоторые другие по ст. 1255 ГК РФ.

Чтобы считаться автором, не нужно оформлять специальные документы — ст. 1259 ГК РФ. Доказательства понадобятся, только если контент кто-то украл или возник спор об авторстве.

Статья о компенсации за нарушение авторских прав

Доказывать, что автор именно вы, можно любыми способами — так пояснил Верховный суд в п. 110 Постановления № 10 от 23.04.2019. Но лучше заранее зафиксировать авторство и дату создания.

Мы собрали известные способы фиксации авторства на контент и программы. Посмотрите, что получилось.

Перед началом работы можно заключить трудовой договор на создание служебного произведения. Служебное произведение — результат труда работника, интеллектуальная собственность, которая создана в рамках исполнения работником своей трудовой деятельности или по заданию нанимателя.

Если мы говорим про продуктовую разработку, необходимо:

1. Заключить трудовой договор или контракт.

2. Разработать должностную инструкцию.

3. Написать служебное (техническое) задание на создание компьютерной программы и затем отчет об этой работе.

Читайте также:  Налоговая заблокировала расчётный счёт. Как разблокировать?

Отметим что в примере, который мы рассказали в начале текста, этот способ (служебное произведение) не может применяться:

  • На момент разработки ПО не существовало трудовых отношений между разработчиками программы и юридическим лицом. Фактическая разработка программы произошла до регистрации компании. Этот факт может быть подтвержден перепиской или закреплен в электронной системе, например, GitHub (веб-сервис для размещения ИT-проектов и их совместной разработки)
  • Расчеты с привлеченными разработчиками тоже были произведены (пусть даже и без надлежащего оформления)

Авторское право: что это?

Авторские и смежные права входят в совокупность интеллектуальной собственности наряду со средствами индивидуализации, патентным правом, коммерческой тайной (ноу-хау), правами на топологии интегральных микросхем и селекционные достижения. Так вот, авторское право подразумевает вашу возможность беспрепятственно обнародовать свое произведение. А также оно по умолчанию содержит запрет на то, чтобы кто-либо вносил в ваше произведение изменения, ставил на нем свое имя либо псевдоним.

Что мы имеем в виду, когда говорим об объектах авторских прав? Это литературные, музыкальные, художественные произведения — книги, сценарии, песни, картины, фильмы и т.д. Полный перечень (причем открытый) можно найти в статье 1259 Гражданского кодекса. Пункт 4 этой же статьи говорит, что для возникновения авторского права достаточно создать произведение — оформлять не обязательно (в отличие от некоторых других стран).

Но, если регистрация не обязательна, зачем она вообще нужна? Вопрос риторический для тех, кто сталкивался с пиратством в офлайн и онлайн-пространстве: вам нужно защитить свое право от посягательств, а для этого вы должны доказать, что принадлежит оно именно вам. И даже если вы ставите на объекте вашего права знак копирайта (© плюс ваше имя), это не гарантирует защиту от незаконного использования: не всегда копирайт означает принадлежность авторства конкретной персоне.

Нельзя зарегистрировать (читайте «присвоить») авторское право на общедоступный контент. Имеются в виду произведения фольклора, нормативные правовые документы любого уровня, государственная символика или, например, идея, метод, которые уже долгое время являются достоянием общественности.

Защита авторского права

Защита авторского права подразумевает возможность обратиться в суд, если оно будет нарушено. Обычно требуют прекратить нарушение и взыскать компенсацию. Такими вопросами ведает специальный судебный орган — Суд по интеллектуальным правам (СИП). Он входит в систему арбитражных судов. Его образование связано с тем, что судьи для рассмотрения такого рода дел должны специализироваться в этой сфере.

Как мы уже отмечали, чтобы защитить авторское право, его наличие нужно доказать. Например, ваш текст украден и зарегистрирован третьим лицом, как свой. Как доказать, что он принадлежит вам? Предоставить свидетельство того, что у вас он находился раньше.

Для таких случаев есть довольно эффективный совет: сохраните свое произведение на материальном носителе (любом, будь то бумага или флешка), а затем отправьте его по почте самому себе заказным письмом с описью вложения и уведомления. Не распечатывайте конверт! В случае возникновения спорной ситуации он будет вскрыт на судебном заседании.

Другие способы подразумевают оформление (впрочем, довольно условное) авторского права. Оформить его можно в Российском авторском обществе (РАО), в нотариальной конторе или любой организации, которая занимается депонированием (буквально — хранением) авторских прав.

Суть регистрации такого права в том и состоит, чтобы всегда иметь возможность доказать, что вы являетесь первоисточником, создателем и самым ранним обладателем объекта права.

Например, что делает РАО: в случае спора оно предоставляет хранящийся в Национальном государственном фондохранилище отечественных изданий экземпляр объекта авторских прав и подтверждает дату его депонирования. Как указано на сайте РАО, регистрация в Обществе нужна как свидетельство того, что автор поручил ему распространение произведения и сбор вознаграждения.

  • Фотографии, стихи, дизайн-макеты, видеозаписи, посты в социальных сетях – лишь малая часть всего списка объектов интеллектуальной собственности, которые допустимо использовать только с согласия владельца.
  • Чтобы не выплачивать компенсацию, всегда подписывайте договор с правообладателем – например, лицензионное соглашение.
  • Если вы ищете бесплатный контент, то берите материалы с пометкой «Creative Commons» или те, которые находятся в общем доступе.
  • Цитирование, пародию или заимствование идеи не считают плагиатом.
  • Ставьте водяные знаки, депонируйте произведения, сохраняйте исходные материалы и регистрируйте разработки в Роспатенте, чтобы быстро доказать авторство, если это потребуется.

Почему лучше не составлять авторский договор

По нашим наблюдениям, некоторые стартапы заключают авторские договоры. Однако такой документ не сможет в должной мере защитить права компании по следующим причинам:

  • Авторский договор должен предусматривать порядок и конкретные способы использования программы. Предусмотреть все возможные варианты использования программы может быть проблематичным.
  • Авторский договор должен содержать срок использования программы. Если такой срок договором не установлен, то договор может быть расторгнут автором по истечении трех лет с даты его заключения. В нашем случае задача стоит передать права на программу на постоянной основе, а не на определенное время.
  • Существует сложность в определении размера вознаграждения, т.к. при определении вознаграждения в фиксированной сумме, стороны должны определить максимальное количество воспроизводимых экземпляров программы.
  • При заключении сублицензионного договора компания должна будет выплачивать автору дополнительное вознаграждение.
Читайте также:  Премии сотрудникам МВД в 2021 году какого числа

Программа для ЭВМ и база данных

Ну и последний объект для защиты в сети интернет, это программы для ЭВМ и базы данных. О фиксации авторства на программы для ЭВМ я уже говорил, но помимо авторства еще есть регистрация в Роспатенте имущественных прав на оригинальный программный продукт или базу данных. По своей сути это как регистрация изобретения или полезной промышленной модели, но объектом является не конкретный предмет или его прототип, а программный код или база данных.

К кому обращаться? Зарегистрировать права на программу и базу данных можно также как товарный знак – самому, через патентного поверенного или юридическую компанию. Но опять же, лучше самому этого не делать – есть «подводные камни».

Цена вопроса – госпошлина 3000 рублей для физ. лиц, 4500 рублей для юр. лиц + расходы на подготовку документов, экспертизу и расходы, связанные с экспертизой. Итого расходы от 15 000 рублей.

Что и как можно защитить таким способом? Для регистрации любых программ и баз данных необходимо помимо заявления в Роспатент, необходимо будет описание технически характеристик программы или базы банных и реферат с описанием целевого назначения.

Права есть и у пользователя. Случаи использования результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения устанавливаются статьями 1273, 1274, 1277, 1278, 1279 и 1280 ГК РФ.

В нашем случае наиболее актуальной является статья 1280, отдельно регламентирующая права пользователя программы для ЭВМ и базы данных. Ключевое понятие здесь – правомерное владение экземпляром ПО. Только в этом случае пользователь может в личных целях и в рамках заключенного договора использовать компьютерную программу или базу данных, в том числе создавать копировать их (при условии, что эта копия предназначена для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования), тестировать, устранять неисправности, адаптировать к работе с другими программами. При этом воспроизвести и преобразовать можно только объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ).

Автор программы для ЭВМ

Часто бывает, что над созданием программного продукта трудится целая проектная команда. Часть разработчиков устроена в штат компании, другие привлекаются по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Например, проектная команда включает технического директора, менеджера проекта, программистов, дизайнеров, и тестировщиков, Идея программы принадлежит владельцу компании, который определяет функциональные требования к результату. Кого из них считать авторами программного обеспечения, созданного совместными усилиями?

Согласно ст.1257 ГК РФ автором признается гражданин, творческим трудом которого создано произведение (в нашем случае — ПО). Исходя из положений п.1 ст.1228 ГК РФ, не признаются авторами граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание ПО, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на ПО или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

С учетом этого авторами программы для ЭВМ будут считаться программисты и дизайнеры. Не являются авторами программного продукта автор идеи, менеджер, и тестировщики, поскольку они не участвовали в написании кода, а только обеспечивали организацию процесса разработки и оказывали техническое содействие. Технический директор признается автором программного обеспечения только при наличии определенных условий (например, если в его должностные обязанности входило составление технических заданий на разработку или подготовка технической документации на программный продукт).

Объясняем подробно, почему юридические выводы противоречат обыденному понимаю ситуации.

Автор идеи и руководитель не всегда автор программы

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты (п.5 ст.1259 ГК РФ). Поэтому разработка бизнес-логики, как идеи, не относится к «творческому вкладу» в создание программы для ЭВМ и влечет возникновение авторского права на программный продукт у автора идеи.

Аналогичным образом лица, оказывающие техническую, консультационную, организационную, материальную помощь, либо осуществляющие контроль за выполнением работ по созданию ПО не признаются авторами созданной программы (п.1 ст.1228 ГК РФ).

Читайте также:  Как перейти на ПСН в 2023 году: подаем заявление

Однако если автор идеи подробно опишет эту бизнес-логику в виде технического задания на создание ПО, такое ТЗ можно отнести к подготовительным материалам, полученным в ходе разработки программы. В результате автор идеи может считаться одним из соавторов такой программы. В других случаях включение автора идеи в список соавторов, например при регистрации ПО, можно оспорить.

Авторское право и интернет

Ежегодно количество нарушений авторских прав в интернете растет. Создание объектов интеллектуальной собственности – трудоемкое и затратное дело, поэтому недобросовестные конкуренты часто идут более простым путем, присваивая себе созданное другими. Незаконное присвоение объектов интеллектуальной собственности – текстов, фотографий, рисунков, музыкальных произведений, программного кода и так далее – является правонарушением, а иногда и образует состав преступления.

Авторское право возникает в момент создания объекта творчества. Изначально исключительным правом на данный объект обладает только его автор. Впоследствии он может передать право на использование третьему лицу по лицензионному договору – например, писатель заключает договор с издательством на продажу его электронной книги за вознаграждение (роялти). Использование объекта творческой деятельности третьими лицами при отсутствии согласия автора является правонарушением.

Автор является правообладателем и имеет исключительные права на все созданные им произведения (текст, музыку, фотографии, картины и другие объекты творческой деятельности). Созданное им произведение он может использовать самостоятельно или передавать права его использования другим лицам на основании лицензионного договора или отчуждать исключительное право другому лицу.

Право авторства не требует государственной регистрации, однако без его дополнительных процедур (депонирование) автору сложно будет защитить свои права. Основной площадкой для показа своих идей на сегодняшний день является Интернет, поэтому защита прав авторов в сети Интернет является актуальной проблемой для правообладателей.

Категории правообладателей:

  • Автор произведения — его создатель.
  • Заказчик произведения — автор создает произведение по заказу и передает заказчику на него права. Объем прав зависит от условий договора. Заказчику может передаваться весь объем прав на произведение или же заказчик получает определенные права на него.

Автору принадлежат имущественные и неимущественные права. К имущественным правам относятся – право самостоятельного использования произведения и осуществление запрета на его использование. Неимущественные права по договору передать нельзя, поэтому автор может требовать от правообладателя то, чтобы на произведении было указано его имя или псевдоним.

Никто не вправе пользоваться произведением без разрешения автора.

    Регистрация в «Роспатенте» или секрет производства?

    Опубликование сведений о программе в государственном реестре не влечет за собой раскрытие всей информации о коде. Многие авторы ПО не проводят регистрацию в «Роспатенте», а стремятся защитить свою разработку другим способом – в режиме ноу-хау, или секрета производства.

    Такой метод направлен прежде всего на предотвращение любого публичного разглашения информации о программе и сохранение ее в конфиденциальном режиме.

    У него есть существенные недостатки:

    • Правовая охрана предоставляется только в том случае, если соблюдаются определенные условия: введены соответствующие приказы на предприятии, изменены трудовые договоры, ограничен доступ к объекту. Организация режима ноу-хау требует финансовых и временных затрат.
    • Исключительные права на секрет производства очень часто нарушаются контрагентами после заключения лицензионного договора.
    • После разглашения конфиденциальной информации восстановить права на авторскую разработку уже практически невозможно.

    Применять режим ноу-хау в отношении программного обеспечения имеет смысл только в том случае, если не планируется его тиражирование, а только локальное использование. Но разработка IT-продуктов, как правило, осуществляется именно для их последующего распространения на рынке и извлечения коммерческой прибыли от реализации.

    Охрана программного обеспечения в качестве ноу-хау – менее надежный способ, так как он не дает четких правовых гарантий. В этой связи депонирование программы в «Роспатенте» дает больше преимуществ ее правообладателю.

    Как отправить уведомление о нарушении авторских прав?

    Чтобы подать жалобу, воспользуйтесь специальным инструментом.

    Уведомление о нарушении авторских прав должно содержать перечисленные ниже сведения, без которых мы не сможем принять решение по вашему запросу.

    1. Ваша контактная информация.

    Необходимо указать данные, которые помогут с вами связаться, например адрес электронной почты, физический адрес или номер телефона.

    2. Описание работы, права на которую были нарушены.

    В жалобе нужно четко и полно описать, о каких материалах, защищенных авторским правом, идет речь. Если нарушены ваши права на несколько работ, по закону вы можете перечислить только основные из них.


    Похожие записи:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *